бесплатно рефераты

бесплатно рефераты

 
 
бесплатно рефераты бесплатно рефераты

Меню

Шпора: Ответы на вопросы к ГЭ по ТГиП бесплатно рефераты

выступают предметом регулирования трудового права, семейные отношения —

семейно-брачного

Вместе с тем предмет правового регулирования не может быть единственным

критерием деления права на отрасли, потому что: общественные отношения, его

составляющие, чрезвычайно разнообразны;

Нередко одни и те же общественные отношения регулируются иными отраслями и к

тому же различными способами. Поэтому вторым (дополнительным) критерием

выступает метод правового регулирования. Если предмет отвечает на вопрос, что

регулирует право, то метод — как регулирует. Если предмет является материальным

критерием, то метод — формально-юридическим. Метод правового

регулирования — это совокупность юридических средств, при помощи которых

осуществляется правовое регулирование качественно однородных общественных

отношений. Выделяют следующие основные методы правового регулирования:1)

императивный — метод властных предписаний, субордина-;основанный на

запретах, обязанностях, наказаниях; 2) диапозитивный — метод

равноправия сторон, координации, ванный на дозволениях; 3) поощрительный —

метод вознаграждения за определенное заслуженное поведение; 4)

рекомендательный — метод совета осуществления конкретного желательного для

общества и Г поведения и т.п.

63. Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей права ***

Отрасль права — это упорядоченная совокупность юридических норм,

регулирующих определенный род (сферу) общественных отношений.

Отрасль — наиболее крупное подразделение системы права. Качественная

однородность, специфика той или иной области общественных отношений вызывают

к жизни соответствующую отрасль права. Так, объективно существующие трудовые

отношения людей обусловливают необходимость трудового права, управленческие

отношения — административного права.

Если система права складывается из отраслей, то сами отрасли состоят из

подотраслей, институтов и норм права.

Выделяют следующие отрасли права: 1) конституционное (государственное)

право, 2) гражданское, 3) административное, 4) уголовное, 5)земельное,

6)трудовое, 7) семейно-брачное, 8) уголовно-исполнительное, 9) аграрное

(сельскохозяйственное), 10) экологическое (природоохранное), 11) финансовое,

12) уголовно-процессуальное, гражданско-процессуальное.

Среди формирующихся отраслей можно назвать отрасли предпринимательского,

налогового, муниципального, компьютерного права и др.

Дать краткую характеристику основных отраслей права — это значит рассмотреть

конкретный предмет и доминирующий метод правового регулирования

конституционного, административного, гражданского и уголовного права.

Конституционное право — ведущая отрасль права, предметом исследования

которой являются основы конституционного строя, правовое положение личности,

форма правления и государственное устройство; доминирующий метод —

императивный. Гражданское право регулирует имущественные и личные

неимущественные отношения; основной метод — диспозитивный. Административное

право регулирует управленческие отношения, возникающие в процессе

исполнительно-распорядительной деятельности органов государства; преобладающий

метод — императивный. Уголовное право охраняет от преступных

посягательств на права и свободы человека и гражданина, конституционный строй,

частную, государственную собственность и т.п.; господствующий метод —

императивный.

65. Институт права: понятие и виды ***

Институт права — это упорядоченная совокупность юридических норм,

регулирующих определенный вид (группу) общественных отношений.

Если отрасль права регулирует род общественных отношений, то институт — лишь

их вид.

Институт права — гораздо меньшая по сравнению с отраслью совокупность

юридических норм. В каждой отрасли права можно выделить множество институтов.

Так, в отрасль трудового права включаются институты дисциплины труда,

материальной ответственности, охраны труда и т.п.

Виды институтов: 1) в зависимости от характера институты подразделяются

на материальные (институт подряда) и процессуальные (институт возбуждения

уголовного дела); 2) в зависимости от сферы распространения — на отраслевые

(институт наследования) и межотраслевые (институт частной собственности); 3) в

зависимости от функциональной роли — на регулятивные (институт мены) и

охранительные (институт привлечения к уголовной ответственности).

Субинститут права — это упорядоченная совокупность юридических

норм, регулирующих конкретную разновидность общественных отношений, находящихся

в рамках определенного института права. Субинститут — составная часть института

права. Так, институт преступлений против жизни, здоровья, достоинства личности

делится на субинституты преступлений против жизни (его составляют различные

виды убийств), против здоровья (здесь сосредоточены нормы, касающиеся различных

видов телесных повреждений) и преступлений против достоинства личности

(клевета, оскорбление).

Между тем важно помнить, что далеко не каждый институт права имеет хотя бы

один субинститут. Субинститут — это проблема деления институтов права. Вместе

с тем сами институты могут «складываться» в такие более крупные подразделения

системы права, как подотрасли.

Система однородных институтов определенной отрасли права образует подотрасль

права. Подотрасль права — это уже не институт, но еще и не

отрасль права. Так, авторское, изобретательское, жилищное право являются

подотраслями гражданского права; налоговое право — подотраслью финансового

права; муниципальное — подотраслью административного права.

66. Частное и публичное право ***

В структуре права юридические нормы можно разделить на две большие группы: на

частное и публичное право. Частное право — это упорядоченная

совокупность юридических охраняющих и регулирующих отношения частных лиц.

Публичное право образуют нормы, закрепляющие порядок деятельности органов

государственной власти и управления.

Частное право — область свободы и частной инициативы, публичное — сфера власти и

подчинения. Отсюда, частное право состоит из отраслей гражданского,

предпринимательского, семейного, трудового права, а публичное — из отраслей

конституционного, административного, финансового, уголовного и иных.

Литературе выделяют следующие критерии, в зависимости от котор

ых те или иные нормы права относят к частному либо публичному праву:

1)интерес (если частное право призвано регулировать частные интересы, то

публичное — общественные, государственные); 2)предмет правового регулирования

(если частному праву свойственны нормы, регулирующие имущественные отношения,

то публичному — неимущественные);3)метод правового регулирования (если в

частном праве господствует метод координации, то в публичном —

субординации);4)субъектный состав (если частное право регулирует отношения

частных лиц между собой, то публичное право — частных лиц с государством либо

между государственными органами).

В настоящее время в правовой системе России все больше утверждаются такие

институты частного права, как право наследуемого пожизненного владения,

интеллектуальной собственности, возмещения морального ущерба и др.

67. Соотношение системы права и системы законодательств ***

Законодательство, как и право, тоже имеет свою систему, под которой

понимается его внутреннее строение.

Однако данные понятия необходимо различать по следующим, основаниям: 1) если

первичным элементом системы права является норма, то первичным элементом

системы законодательства — нормативный акт; 2) если система права выступает в

качестве содержания, то сис­тема законодательства — в качестве формы; 3) если

система права складывается объективно в соответствии с существующими

общественными отношениями, то система законодательства преимущественно

субъективна, ибо зависит от законодателя; 4) если система права имеет

первичный характер, то система законодательства — производный (первая служит

исходной базой для второй); 5) если система права имеет только горизонтальное

(отраслевое) строение, то система законодательства еще и вертикальное

(федеративное, иерархическое); 6) система права и система законодательства

различаются и по объему: законодательство, с одной стороны, не охватывает

всего разнообразия нормативности (ведь кроме законодательства право

оформляется и в юридических обычаях, и в нормативных договорах, и в

юридических прецедентах); а с другой стороны, включает в себя кроме

формулировок норм и иные элементы — преамбулы, названия разделов, глав,

статей и т.п.

68. Правовые отношения: понятие и признаки ***

Правоотношение — это общественное отношение, урегулированное нормами

права, участники которого имеют соответствующие субъективные права и

юридические обязанности.

Если норма права — статическое состояние правового регулирования, то

правоотношения — динамическое. Категория «правоотношение» является одной из

центральных в общей теории права и помогает уяснить, каким образом право

воздействует на поведение

Правоотношения позволяют «перевести» абстрактные юридические нормы в

плоскость персонифицированных связей, т.е. на уровень субъективных прав и

юридических обязанностей для данных субъектов.

Признаки правоотношений:

это общественное отношение, которое представляет собой двусторонюю конкретную

связь между социальными субъектами; 2) оно возникает на основе норм права

(общие требования правовых норм индивидуализируются применительно к субъектам

и реальным ситуациям, в которых они находятся); 3) это связь между лицами

посредством субъективных прав и юридических обязанностей; 4) это волевое

отношение, ибо для его возникновения необходимо воля его участников (как

минимум хотя бы с одной стороны); 5) это отношение возникает по поводу

реального блага, ценности, в связи с чем субъекты осуществляют принадлежащие

им субъектные права и юридические обязанности; 6) это отношения, охраняемые и

обеспечиваемые государством (в частности, возможностью государственного

принуждения).

Правоотношение имеет сложную по составу элементов структуру: 1) субъект

; 2) объект; 3) субъективное право и юридическая обязанность (юридическое

содержание).

69. Предпосылки возникновения правоотношений ***

Предпосылки возникновения правоотношений - условия (факторы), порождающие

правовые отношения.

Выделяют два вида предпосылок возникновения правоотношений:

1) материальные (общие);

2) юридические (специальные).

К материальным относятся жизненные интересы и потребности людей, под

влиянием которых они вступают в соответствующие правоотношения. В самом широком

смысле под материальными предпосылками понимается система

социально-экономических, культурных и иных обстоятельств, обусловливающих

объективную необходимость правового регулирования тех или иных общественных

отношений. К материальным предпосылкам можно отнести также наличие объекта

правоотношения (то, по поводу чего лица вступают в данные юридические связи),

не менее двух субъектов (ибо само с собой лицо вступить в правоотношение не

сможет), и соответствующее поведение участников правоотношений.

К юридическим предпосылкам относятся:1)— норма права;2)—

правосубъектность;3)— юридический факт (как реальное жизненное обстоятельство).

Без названных предпосылок правоотношение невозможно.

70. Взаимосвязь норм права и правоотношений ***

Взаимосвязь между ними может проявляться в следующем: 1)норма права и

правоотношение выступают элементами механизма правового регулирования; 2)норма

права — основа возникновения правоотношения;3)норма права устанавливает круг

субъектов правоотношений;4)норма права в своей гипотезе предусматривает условия

возникновения того или иного правоотношения; 5)Норма права в диспозиции

определяет субъективные права и юридические обязанности участников

правоотношения; 6)Норма права в санкции содержит указание на возможные

последствия выполнения диспозиции (наказания либо поощрения).

Таким образом, правоотношение есть форма реализации нормы

Правовая норма и правоотношение соотносятся как причина и следствие. В

юридической литературе есть две точки зрения на характер связи нормы права и

правоотношения: 1)правоотношение — это результат воздействия нормы права на

общественные отношения (последовательность здесь такая: норма права —

общественные отношений - правоотношения); 2)правоотношение — это средство

регулирования общественных отношений (последовательность уже другая: норма

права — правоотношения — общественные отношения).

71. Понятие и виды субъектов правоотношений ***

Субъекты правоотношений — это участники правовых отношений,

обладающие соответствующими субъективными правами и юридическими обязанностями.

Субъект правоотношения — это субъект права, который использует свою

праводееспособность.

Выделяют следующие виды субъектов правоотношений: индивидуальные и коллективные.

К индивидуальным субъектам (физическим лицам) относятся: 1) граждане; 2)

лица с двойным гражданством; 3) лица без гражданства; 4) иностранцы.

Лица без гражданства и иностранцы могут вступать в те же правоотношения на

территории России, что и граждане РФ, за рядом ограничений, установленных

законодательством: они не могут, в частности, избирать и быть избранными в

представительные органы власти России, занимать определенные должности в

государствен­ном аппарате, служить в Вооруженных Силах и т.п.

К коллективным субъектам относятся: 1) Г- во в целом (когда оно,

например, вступает в международно-правовые отношения с другими государствами, в

конституционно-правовые — с субъектами Федерации, в гражданско-правовые — по

поводу федеральной государственной собственности и т.п.); 2) государственные

организации; 3) негосударственные организации (частные фирмы, коммерчес­кие

банки, общественные объединения и т.д.).

Коллективные субъекты, участвующие в области частноправовых отношений, обладают

качествами юридического лица. Согласно ч. 1 ст. 48 ГК РФ, юридическим лицом

признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,

быть истцом и ответчиком в суде.

72. Правоспособность и дееспособность субъектов права. Правосубьектность ***

Для того чтобы быть субъектом правоотношения, лица должны обладать

правоспособностью и дееспособностью. правоспособность это

способность индивида иметь права и обязанности. Дееспособность

это способность лица своими действиями осуществлять права и обязанности.

Дееспособность связана с психическими и возрастными свойствами человека и

зависит от них.

Выделяют следующие виды дееспособности:1)полную (с 18 лет);2)частичную

(с 14 до 18 лет).

В статье 27 ГК РФ («Эмансипация») установлено следующее:

Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью

дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по

контракту, или с согласия родителей и усыновителей или попечителя занимается

предпринимательской деятельностью.

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным производится по решению

органа опеки и попечительства — с согласия обоих родителей, усыновителей или

попечителя либо при отсутствии такого согласия — по решению суда.

Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по обязательствам

эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам,

возникшим вследствие причинения им вреда.

Правоспособность и дееспособность обычно неразделимы и наступают

одновременно. Таким образом обстоит дело в большинстве отраслей права, кроме

гражданского.

Разрыв между правоспособностью и дееспособностью в гражданском праве

объясняется тем, что:1) имущественные права необходимы всем гражданам

независимо от возраста, состояния их воли; 2) в области имущественных

правоотношений вместо правоспособного, но недееспособного лица может

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12