Цивільне право України
p>і §3. Види цивільно-правових відносин | Цивільно-правові відносини досить різноманітні за суб'єктним складом,
змістом, підставами виникнення. Наукою і практикою розроблені певні
критерії, за якими всі цивільно-правові відносини поділяються на види.
Розглянемо їх. Регулятивні і охоронні відносини. В основу розмежування зазначених видів
правовідносин покладено такий критерій, як підстави виникнення. Регулятивні відносини — це правовідносини, через які здійснюється
регулювання нормальних економічних відносин (власності, товарно-грошових) і
особистих немайнових відносин. Тобто за допомогою регулятивних відносин
здійснюється правомірна діяльність громадян і організацій. Саме тому вони і
виникають із договорів, односторонніх угод. і Наприклад, цивільно-правові відносини, що виникають з договору схову
(ст.413 ЦК України). За цим договором одна сторона (охоронець)
зобов'язується зберігати майно, передане їй другою стороною, і повернути це
майно
Я. 58 цілості. Діяльність охоронця є правомірною, корисною. Інший приклад. На
підставі договору довічного утримання виникають цивільно-правові відносини,
в яких одна сторона, що є непрацездатною особою (відчужу-рач), передає у
власність другій стороні (набувачеві майна), наприклад, будинок, а набувач
зобов'язується утримувати відчужувача (ст.425 ЦК України). Тут також
діяльність сторін є правомірною і взаємовигідною. Дії спадкоємців по прийняттю спадщини є односторонніми угодами (ст.549 ЦК
України), що породжують регулятивні цивільно-правові відносини, а саме —
відносини власності.
Порушення правових норм і відповідного суб'єктивного права громадянина або
організації є юридичними фактами, на основі яких виникає цивільно-правове
відношення між правопорушником і потерпілим. Внаслідок цього
правовідношення у правопорушника з'являються обов'язки, які він виконує на
користь потерпілого. Зазначене правовідношення в юридичній літературі
називається охоронним.' Іноді охоронні відносини визначаються як такі, що
оформляють види юридичної відповідальності, застосування інших правових
санкцій, тобто правовідносини, зв'язані із застосуванням засобів державного
примусу.2
До них належать: цивільно-правові відносини, які виникають з факту
витребування власником свого майна з чужого незаконного володіння (ст. 50
Закону України «Про власність»), а також цивільно-правові відносини, що
виникають на підставі таких юридичних фактів: заподіяння шкоди, придбання
або збереження майна за рахунок коштів іншої особи без достатніх підстав
(ст.ст.440, 469 ЦК України).
Охоронні відносини є цивільно-правовою формою усунення наслідків
правопорушень, поновлення нормального правового і економічного або
особистого становища. Отже, охоронні відносини виникають із правопорушень,
тобто порушень правових норм, суб'єктивних прав і заподіяння шкоди
потерпілим.
Абсолютні, загальнорегулятивні й відносні правовідносини. В основу їх
розмежування покладено такий критерій, як коло зобов'язаних осіб і ступінь
їх конкретизації. Громадяни та організації, що мають суб'єктивні права, в
ряді випадків реалізують їх за рахунок власної діяльності (господарської,
побутової, творчої тощо) і при цьому безпосередньо не зв'язані з діяльністю
інших суб'єктів. Але це зовсім не означає, що діяльність, наприклад, 'Теория государства й права//Под ред.С.С.Алексеева.—С.352. ^Там же. 59
власника по володінню і користуванню своїм майном не залежить від поведінки
оточуючих осіб. Останні не повинні перешкоджати в Й здійсненні. Тому
подібна діяльність реалізується не відокремлено, а спільно з іншими
громадянами та організаці- < ями, тобто у суспільних відносинах, які
регулюються нормами^ цивільного права.
До таких цивільних правовідносин слід віднести: відносини власності,
немайнові авторські і винахідницькі відносини, що | зв'язані з майновими
(ст.ст.86, 472, 517 ЦК України), особисті немайнові відносини, не зв'язані
з майновими, з приводу таких духовних благ, як життя, здоров'я, честь,
гідність, недоторканість особистого життя (наприклад, ст.7 ЦК України), і
Цивільно-правове врегулювання зазначених вище суспільних^ відносин полягає
в наданні власникам, авторам творів науки, |р літератури, мистецтва,
винахідникам, володільцям нематеріаль- Ц них духовних благ суб'єктивних
прав і в покладенні на всіх інших громадян та організації суб'єктивного
обов'язку утримуватися від порушення їхніх суб'єктивних прав. Такі цивільно-
правові відносини називаються абсолютними. Ця назва поширюється і на
суб'єктивні права і обов'язки в цих відносинах.
Абсолютний суб'єктивний обов'язок покладається на кожного, і його зміст
полягає в утриманні від порушення абсолютного права. Абсолютність
суб'єктивного права — в його охороні від усіх і кожного і в його здійсненні
на підставі власної діяльності уповноваженої особи.
Отже, в абсолютних правовідносинах визначено лише одну сторону, яка має
право, тобто уповноважену сторону. Зобов'язана сторона — це кожен, чий
обов'язок полягає в утриманні від порушення суб'єктивних прав, тобто
невизначене коло осіб — кожен і всі.
Загальнорегулятивні відносини відображають зв'язок кожного з кожним. В них
на боці уповноваженої і зобов'язаної сторін — кожен і всі.' Наприклад,
цивільно-правові відносини, зв'язані із здійсненням права на здоров'я, на
здорове навколишнє середовище, є загальнорегулятивними. Вони виникають між
всіма особами, які потрапляють у сферу дії цивільно-правових норм про
охорону здоров'я.
У відносних правовідносинах конкретно визначено обидві сторони:
уповноважену і зобов'язану. Відносними правовідносинами є зобов'язальні
(ст.ст.151, 224, 256, 332, 413, 425 тощо ЦК України). [pic]
Сторони в них цілком конкретні — кредитор і боржник. В окремих видах
зобов'язальних, відносин сторонами є: продавець і покупець у цивільно-
правових відносинах із договору купівлі-продажу, страхова організація і
страхувальник у відносинах із договору добровільного страхування,
позикодавець і позичальник у відносинах із договору позики (ст.ст.224, 371,
374 ЦК України). Отже, у відносних цивільно-правових відносинах сторони
наперед відомі.
Активні і пасивні цивільні правовідносини. Вони розрізняються за характером
поведінки зобов'язаної сторони. Якщо на останню у правовідношенні покладено
обов'язок активної поведінки, то суб'єктивне право вичерпується лише двома
повноваженнями — правом вимоги і правом захисту порушеного суб'єктивного
права (у випадку невиконання обов'язку). При цьому суб'єктивне право
покликане забезпечити виконання обов'язку, тобто досягнення активної
діяльності зобов'язаної сторони. До активних правовідносин належать
зобов'язальні відносини. В них боржник зобов'язаний вчинити на користь
уповноваженої особи (кредитора) певну дію: передати майно, виконати роботу,
сплатити гроші тощо (ст.151 ЦК України). У пасивних правовідносинах змістом
суб'єктивного обов'язку є пасивна поведінка: зобов'язана сторона повинна
утримуватись від порушення суб'єктивного права уповноваженої сторони.
Уповноважена сторона у пасивних правовідносинах навпаки має, так би мовити,
повноцінне суб'єктивне право з його трьома повноваженнями: право вимоги,
право на захист порушеного суб'єктивного права і право на свої активні дії,
активну поведінку. В цих відносинах суб'єктивне право набуває головного і
самостійного значення. До пасивних правовідносин належать відносини
власності, авторські і винахідницькі відносини, особисті немайнові
відносини з приводу честі, гідності тощо.
Речові й зобов'язальні відносини. Вони розрізняються за об'єктом
правовідносин. Об'єктом речових правовідносин є речі, майно. До них
належать відносини власності (ст.ст.6-9, 12-18 Закону України від 7 лютого
1991 р. «Про власність»). В зобов'язальних відносинах об'єктом є дії
(ст.ст.332, 395, 413 ЦК України).
Майнові і особисті немайнові відносини. У майнових відносинах об'єктом є
майно. Це перш за все відносини власності. В особистих немайнових
відносинах об'єктом є немайнові блага: честь, гідність, авторство (ст.ст.7,
472, 517 ЦК України). 61
рому выдано разрешение (лицензия) на использование изобретения или
полностью уступлен патент.
Согласно п. 126 Положения, вознаграждение за изобретение или
рационализаторское предложение в сумме, не превышающей 1000руб.,
освобождается от обложения подоходным налогом. Авторы ценных предложений
пользуются правом на дополнительную площадь наравне с научными работниками
(п. 141 Положения). Предусмотрены также и другие льготы.
Следует иметь в виду, что эти льготы на лиц, получивших патенты на
изобретения, не распространяются.
7. Право получить авторское свидетельство или патент на изобретение,
удостоверение на рационализаторское предложение, свидетельство или патент
на промышленный образец и вознаграждение за изобретение, рационализаторское
предложение и промышленный образец, а также основанное на патенте
исключительное право на изобретение и промышленный образец переходят по
наследству в установленном законом порядке (ст. 115 Основ, ст. 525 ГК). § 5. Защита прав изобретателей и рационализаторов 1. Конституция СССР (ст. 47) гарантирует гражданам СССР свободу
технического творчества, подчеркивая, что права изобретателей и
рационализаторов охраняются государством. Личные неимущественные и имущественные права изобретателей и
рационализаторов защищаются нормами уголовного, административного и
гражданского права.
2. Пункт 8 Положения предусматривает, что перечисленные в нем
посягательства на права изобретателей и рационализаторов влекут
ответственность, определяемую действующим законодательством. Так, ч. 2 ст.
141 УК предусмотрена уголовная ответственность за оглашение изобретения до
заявки без согласия изобретателя, присвоение авторства изобретения,
принуждение к соавторству на изобретение, а равно присвоение авторства на
рационализаторское предложение. Указанные посягательства наказываются
исправительными работами на срок до двух лет или штрафом до 300руб.
3. Споры об авторстве (соавторстве) на изобретение, рационализаторское
предложение и промышленный об-
420
разец разрешаются судом. Судом разрешаются также споры о первенстве на
рационализаторское предложение, если они не разрешены в организации по
месту внедрения предложения.
Споры по вопросам размера, порядка исчисления и сроков выплаты
вознаграждения за изобретения, рационализаторские предложения и
промышленные образцы разрешаются в порядке, предусмотренном соответственно
Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях и
Положением о промышленных образцах; причем автор, считающий принятое
решение неправильным, может обратиться в суд (ст. 116 Основ, ст. 526 ГК).
4. В административном порядке рассматриваются споры, связанные с отказом в
выдаче авторского свидетельства или патента, § отказом отнести предложение
к рационализаторским, а также споры между предприятиями, внедрившими
предложение, о том, какое из них должно рассчитываться с изобретателем или
рационализатором, и др.
Глава 42 СОВЕТСКОЕ СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
§ 1. Понятие, принципы и источники советского семейного права 1. Советское семейное право — совокупность правовых норм, регулирующих
семейные отношения в социалистическом обществе. Эти отношения
неимущественного и имущественного характера возникают в связи с заключением
брака, образованием семьи, воспитанием родных и неродных детей, оказанием
помощи другим членам семьи. Семейные отношения — особый и важный вид
общественных отношений. Регулирующие их нормы образуют отдельную отрасль в
системе советского социалистического права — семейное право. В ст. 2 Основ
гражданского законодательства специально указано, что семейные отношения
регулируются семейным законодательством.
; Советская семья — семья нового типа, возникновение и развитие которой
было обусловлено новым экономическим и общественным строем, базирующимся на
социалистической собственности и социалистической 421
системе хозяйства. Поэтому советская семья коренным образом отличается от
семьи буржуазной, основанной на частной собственности, наживе и денежном
расчете. Социальная природа советской семьи выражена в ее функциях. Наряду
с функциями воспроизводства человеческой жизни и удовлетворения бытовых
потребностей, присущими семье любой общественной формации, у советской
семьи появляются новые социальные функции — коммунистическое воспитание
детей и взаимопомощь ее членов.
В Программе КПСС записано, что огромное государственное значение партия
придает усилению заботы о семье '. Общество кровно заинтересовано в
прочной, духовно и нравственно здоровой семье. Исходя из этого, партия
считает необходимым проводить линию на укрепление семьи, оказание ей помощи
в выполнении социальных функций.
Советское семейное право призвано содействовать дальнейшему укреплению и
процветанию советской семьи, построению семейных отношений на основе
высоких принципов коммунистической морали, обеспечению счастливого
материнства и счастливого детства каждому; оно должно способствовать
воспитанию молодого поколения в семье в сочетании с общественным
воспитанием в духе беззаветной преданности Родине и подготовки его к
активному участию в строительстве коммунистического общества; оно также
ставит задачей способствовать тому, чтобы в семейном быту были окончательно
изжиты чуждые нашему строю пережитки и обычаи прошлого.
Советское семейное право устанавливает порядок и условия вступления в брак
и его расторжения, регулирует личные и имущественные отношения, возникающие
в семье между супругами, родителями и детьми и между другими членами семьи;
отношения, возникающие в связи с усыновлением, опекой и попечительством,
иным воспитанием детей в семье, порядок регистрации актов гражданского
состояния.
Сущность и значение советского семейного права как социалистического права
находят выражение в его принципах. Они представляют собою следующие
положения: 1) единобрачие (моногамия); 2) свобода и добро- ' См.: Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза,
с. 154.
422
вольность в заключении брака; 3) равенство супругов в личных
неимущественных и имущественных правах; 4) свобода развода супругов,
осуществляемая под контролем государства; 5) взаимопомощь в семье; 6)
государственная забота об интересах матери и ребенка ' и укреплении семьи;
7) коммунистическое воспитание детей в семье; 8) отстранение церкви от
правового регулирования брачно-семейных отношений в связи с отделением
церкви от государства.
2. Важнейшими источниками советского семейного права являются: Конституция
СССР, закрепившая ряд принципов регулирования брачно-семейных отношений
(ст. ст. 34, 35, 37, 52, 53, 66), Основы законодательства Союза ССР и
союзных республик о браке и семье 2, Закон Союза ССР об утверждении Основ
законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье от 27 июня
1968 г., кодексы о браке и семье РСФСР и других союзных республик
(сокращенно — КоБС)3. ' Конституция СССР (ст. ст. 35 и 53) и Основы законодательства о браке и
семье (ст. 5) предусматривают охрану и поощрение материнства, указывая, в
частности, на выплату государственных пособий одиноким и многодетным
матерям, а также иную государственную и общественную помощь семье. Более
подробно эти виды помощи рагламентированы в Указе Президиума Верховного
Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи
беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны
материнства и детства, об установлении высшей степени отличия — звания
«Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль
материнства» (Ведомости Верховного Совета СССР, 1944, № 37; 1980, № 30, ст.
613), в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1981 г. «О
мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей» (СП СССР,
1981, отд. I, № 24, ст. 139); в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 22 января 1981 г. «О мерах по усилению государственной помощи
семьям, имеющим детей» (СП СССР, 1981, отд. 1, № 13, ст. 75); в Указе
Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1981 г. «О повышении
минимальных размеров пенсий и других мерах по улучшению пенсионного
обеспечения» (СП СССР, 1981, отд. 1, № 24, ст. 140); в постановлении Совета
Министров СССР и ВЦСПС от 2 сентября 1981 г. «О порядке введения частично
оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста одного
года и других мероприятий по усилению государственной помощи семьям,
имеющим детей» (СП СССР, 1981, отд. 1, № 24, ст. 141). 2 Утверждены Верховным Советом СССР 27 июня 1968 г. (Ведомости Верховного
Совета СССР, 1968, № 27, ст. 241). 3 Кодекс о браке и семье РСФСР утвержден Верховным Советом РСФСР 30 июля
1969 г. (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1969. № 32, ст. 1086). В
дальнейшем имеются в виду статьи КоБС РСФСР и соответствующие статьи КоБС
других союзных республик.
423 Большое значение для правильного применения норм семейного права имеют
постановления Пленума Верховного Суда СССР, Пленумов Верховного Суда РСФСР
и других союзных республик.
§ 2. Понятие брака по советскому семейному праву. Условия вступления в брак
и порядок его регистрации 1. Брак по советскому семейному праву есть заключаемый в соответствии с
законом добровольный моногамный союз равноправных и свободных мужчины и
женщины, направленный на создание семьи и порождающий у супругов личные
неимущественные и имущественные права и обязанности. Для брака в социалистическом обществе в отличие от буржуазного брака
характерно заключение его по любви, а не по расчету, равенство супругов в
семейной жизни, их взаимное уважение, дружба, моральная и материальная
поддержка. Уже первые декреты Советской власти от 18 и 19 декабря 1917 г.,
заложившие основу нового семейного законодательства, а затем и Семейный
кодекс 1918 года провозгласили равенство в семье мужчины и женщины. В. И. Ленин высоко оценивал революционное значение этого
законодательства, указывая, что «за два года Советская власть в одной из
самых отсталых стран Европы сделала для освобождения женщины, для равенства
ее с «сильным» полом столько, сколько за 130 лет не сделали все вместе
передовые, просвещенные, «демократические» республики всего мира» '. Равноправие женщины и мужчины в семье основано на закрепленных
Конституцией СССР равных правах женщины с мужчиной во всех областях
государственной, общественно-политической, хозяйственной и культурной
жизни. Равноправие женщины в СССР обеспечивается предоставлением ей равного
с мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, образование, социальное
страхование, социальное обеспечение, а также государственной и общественной
помощью, охраной интересов ' Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 287. 424
матери и ребенка, организацией широкой сети детских учреждений и
предприятий бытового обслуживания.
Регистрации брака закон придает конститутивное (правообразующее) значение,
т. е. связывает с нею наделение лиц, вступающих в брак, супружескими
правами и обязанностями.
Регистрация брака устанавливается в государственных и общественных
интересах и с целью охраны личных и имущественных прав и интересов супругов
и детей (ст. 13 КоБС).
Права и обязанности супругов порождает лишь брак, заключенный в
государственных органах записи актов гражданского состояния (ст. 17 КоБС).
Поскольку сельские и поселковые Советы выполняют функции загсов, они также
регистрируют браки.
В связи с тем, что правовое регулирование брачных и семейных отношений в
СССР осуществляется только государством, религиозный обряд брака, равно как
и другие религиозные обряды, лишены правового значения. Не имеют силы и
полученные в их удостоверение документы о заключении брака. Это правило не
относится к религиозным обрядам, совершенным до образования или
восстановления советских органов загса (ст. 6 КоБС). Так, приравниваются к
зарегистрирован-| ным в загсе браки, совершенные по религиозным обрядам до
20 декабря 1917 г., т. е. до вступления в силу декретов Советской власти от
18 декабря 1917 г. «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов
состояния» и от 19 декабря 1917 г. «О расторжении брака», а в местностях, в
которых еще не было советской власти, — до образования органов загса.
Браки, заключенные в годы Великой Отечественной войны советскими гражданами
в период нахождения их на временно оккупированной территории,
действительны, если не противоречат советскому законодательству.
Брак заключается по истечении месячного срока после подачи желающими
вступить в брак заявления в орган загса.
При уважительных причинах орган загса может сократить этот срок (например,
если в брак вступает гражданин, призванный в армию или направляемый в
длительную командировку за границу) или увеличить его, но не более чем до
трех месяцев (ст. 14 КоБС) (например, в случае болезни невесты).
Врачующиеся обязаны представить в загс паспорта или другие докумен-
425
ты, удостоверяющие их личность; дать подписку о том, что отсутствуют
препятствия к вступлению в брак; указать, состоял ли каждый из них в браке
и имеются ли дети. Орган загса должен проверить, осведомлены ли они о
состоянии здоровья и семейном положении друг друга, предупредить об
ответственности за сокрытие препятствий к вступлению в брак (ст. 150 КоБС).
Лица, состоявшие ранее в зарегистрированном браке, могут зарегистрировать
новый брак только при предъявлении свидетельства о расторжении прежнего
брака или о смерти супруга.
В исключительных случаях, например при тяжелой болезни одного из вступающих
в брак, брак может быть зарегистрирован на дому или в больнице. 2. Закон устанавливает условия заключения брака (вступления в брак), а
также препятствия к его заключению.
Необходимыми условиями для заключения брака являются: взаимное согласие
лиц, вступающих в брак, и достижение брачного возраста. Взаимное согласие
на вступление в брак должно быть дано свободно и добровольно. Брачный
возраст устанавливается в союзных республиках, как правило, для мужчин и
женщин в 18 лет. Однако в исключительных случаях исполкомы районных
(городских) Советов народных депутатов могут снижать брачный возраст, но не
более чем на два года.
Основанием для снижения брачного возраста может служить беременность,
рождение ребенка и другие особо уважительные причины.
В целях охраны моральных устоев общества и здоровья граждан закон не
допускает заключения брака:
а) между лицами, из которых хотя бы одно состоит уже в другом браке; б)
между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (т. е. между
предками и потомками), между полнородными и неполнородными ' братьями и
сестрами, а также между усыновителем и усыновленным; в) между лицами, из
которых хотя бы одно признано судом недееспособным вследствие душевной
болезни или слабоумия (ст. 16 КоБС). Неполнородными считаются братья и сестры, у которых общ ми являются отец
либо мать.
426
Брак, заключенный с нарушением указанных выше правил, а также заключенный
для вида, без намерения создать семью (фиктивный брак), признается в
судебном порядке недействительным (ст. 43 КоБС).
Фиктивный брак преследует цель приобретения каких-либо прав (права на
прописку, жилую площадь, пенсию и т. д.).
Брак, признанный недействительным, считается таковым с момента его
заключения. У лиц, состоявших в недействительном браке, никаких прав и
обязанностей ; супругов не возникает. Исключение составляет случай, когда,
вступая в брак, один из супругов не знал и не должен был знать, что другой
супруг состоит в нерасторгнутом браке. За таким обманутым супругом суд
может признать ряд имущественных прав (на совместное имущество, алименты) и
личное неимущественное право на приобретенную в браке фамилию (ст. 46
КоБС).
Признание брака недействительным не влияет на (Права детей, родившихся в
таком браке.
3. Действующее законодательство не охраняет так называемые фактические
браки, т. е. не оформленные в загсе. Они признавались в ряде союзных
республик лишь до издания Указа от 8 июля 1944 г. Если один из фактических
супругов умер или погиб, пропал без вести в период Великой Отечественной
войны, то в судебном порядке могут быть установлены фактические брачные
отношения (п. 4 ст. 247 ГПК).
Установление в судебном порядке фактических брачных отношений, возникших
после 8 июля 1944 г., не допускается '. § 3. Личные неимущественные
и имущественные правоотношения
между супругами 1. Между супругами на основе брака возникают личные и имущественные
правоотношения. Личными называются правоотношения, не имеющие материального
содержания. Супруги обладают разными личными ' См. п. 6 постановления № 9 Пленума Верховного Суда СССР от 21 июня 1985
г. «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих
юридическое значение» (Бюллетень Верховного Суда СССР, 1985, № 4, с. 21).
427
судебной практики Украины, указанные условия возбужде производства
соблюдаются далеко не всегда. Вторая группа процессуальных действий по ближайшей г цессуальной цели —
подготовительные действия, целью котор) является обеспечение своевременного
и правильного рассмотрев дела в любом виде производства. Целью третьей
группы п] цессуальных действий является рассмотрение гражданского де либо
проверка законности постановлений суда первой инстапц И, наконец, четвертая
группа процессуальных действий — дс;'1 вия по реализации судебных и иных
постановлений.
Глава 4. СТОРОНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ § 1. ПОНЯТИЕ СТОРОН В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ Сторонами в гражданском процессе являются истец и ответ ._ Сторонами
могут быть граждане, а также государственные по« приятия, учреждения,
организации, колхозы, иные кооператива организации, их объединения, другие
общественные организач! пользующиеся правами юридического лица (ст. 102
ГПК). Гра| данский процессуальный кодекс, таким образом, лишь перечисля'
кто может быть сторонами, не давая понятия сторон. Нормы права, регулирующие процессуальное положение с^ рои, помещены в
разделе II ГПК. Следовательно, закон отнес эту группу участников процесса к
лицам, участвующим в деле, значит и к юридически заинтересованным субъектам
граждг ских процессуальных правоотношений. Но к лицам, участвуют:
в деле, процессуальный закон относит, например, и прокуро] Поэтому уже
сразу ясно, что юридическая заинтересованно' сторон своеобразна, она
затрагивает их личную сферу, т. к. им но стороны являются предполагаемыми
субъектами спорного • териального правоотношения. Именно связь их с
допроцессуп ным правоотношением и придает их юридической заинтересонс ности
личный, субъективный оттенок. Личная юридическая заии' ресованность сторон
в гражданском деле имеет и материалы правовую и процессуально-правовую
'направленность — это и з интересованность в получении благоприятного
материально-пр вового результата, и заинтересованность в возможности участ!
в процессе. Таким образом, главным признаком сторон является 'налпч] личной
юридической заинтересованности, именно это обстоятслЯ ство определяет и
второй их признак — заинтересованность в п— лучении благоприятного
судебного решения. Истец считает, ••• его права нарушены или оспариваются и
потому добивается у
Личный характер юридической заинтересованности определяет и третий признак
— процесс по конкретному делу ведется от лмени и в интересах сторон. Истец
может и не быть инициатором процесса в каком-то случае. Например, при
предъявлении иска о взыскании алиментов матерью несовершеннолетнего ребенка
истцом является 'не мать, а именно ребенок, т. к. материальное
правоотношение по содержанию несовершеннолетних детей связывает |н. и
родителей. Мать представляет в этом случае интересы ребенка. ведет процесс
от его имени. Точно также и ответчик может лично не участвовать в процессе,
но процесс будет проводиться и в его интересах, от его имени. Четвертый признак сторон — стороны распоряжаются правами по ведению и
изменению процесса. В соответствии со ст. 4 ГПК именно заинтересованное
лицо (как правило истец) решает втрое о возбуждении дела в суде. В ходе
рассмотрения дела именно истец может изменить иск, отказаться от иска,
стороны могут заключить мировое соглашение и урегулировать свой спор (ст.
103 ГПК).
Пятый признак сторон --- именно они несут судебные расходы по делу. Данное
обстоятельство обусловлено тем, что дело возбуждается и рассматривается в
их интересах, они спорят о своем ^-__..„„„., „„ „д„„ д^р пягхолы возникают
в связи
дается и уа^^аччу^^^.^. ^-. -
нраве, суд рассматривает их дело, все расходы возникают в связи
с чх спором. Одним из важнейших признаков сторон является то, что материально-правовая
сила решения распространяется по общему правилу только на стороны. Истец, в
зависимости от результата судебного разбирательства, от характера решения
получает определенную сумму денег, вещь и т. д. Ответчик, в случае
неблагоприятного для него решения, обязан уплатить сумму денег, передать
вещь и т. д. Прокурор, органы государственного управления, предъявившие
иск, напротив, изменений в имущественной или .Инной сфере не претерпевают
независимо от исхода дела. Сила судебного решения распространяется и на все
органы государства (загс, 'например), которые обязаны совершать в связи с
решением определенное юридическое действие, но в данном случае речь идет о
юридической, а не о материально-правовой силе решения.
На основании изложенного предоставляется возможным следующее понятие
сторон. Стороны — это основные лица искового производства, лично
заинтересованные в благоприятном судебном .'ешении, от имени и в интересах
которых ведется дело и на кото-ых распространяется материально-правовая
сила решения и воз-агаются судебные расходы.
В связи с тем, что ст. 102 ГПК понятия истца и ответчика 'не
-- -- -^" ттг л т/тит^и ППП^ПР-
его права нарушены или оспариваются и потому добивается удЯ _ _ _ -р
важным для науки и для практики опреде-
влетворения иска, а ответчик, напротив, возражает против удоД -^ет' ^,'V^Л-
.„, ц^ характерно для истца? Во-первых, истец,
летворения иска, добивается вынесения решения об отказе в исм "11Ь 31И "~"
" •
§ 2 ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ СОУЧАСТИЕ В соответствии со ст. 104 ГПК иск .может быть предъявлен совместно
несколькими истцами или к нескольким ответчикам. Соучастие довольно часто
встречается в судебной практике. Так, Октябрьским районным 'народным судом
г. Харькова было рассмотрено дело о выселении граждан М. и М. В данном
случае множественность лиц на ответной стороне. Дзержинский районный
народный суд рассмотрел дело нескольких соседей по коммунальной квартире к
гр. П. о принудительном обмене. И в первом, и во втором случаях, и всегда
при соучастии множественность лиц в процессе возникает вследствие
множественности лиц в материальном правоотношении, возникшем до процесса.
Общее право или общая обязанность в нем влечет соучастие в гражданском деле
на соответствующей стороне. Поэтому от соучастия надо отличать субъективное
соединение исков, когда субъективные права или обязанности не зависят друг
от друга, а множественность лиц возникает по усмотрению судьи (суда), в
целях процессуальч ной экономии, соединяющего несколько однородных
требований, например, к одному ответчику. Соучастие можно подразделять на виды по двум критериям. ~[о форме
соучастие бывает: 1) активное соучастие — несколько онстцов предъявляют иск
к одному ответчику; 2) пассивное соучастие — один истец предъявляет иск к
нескольким ответчикам:
5) смешанное соучастие — несколько соистцов предъявляют иск к [ескольким
соответчикам. От соучастия на стороне ответчика следует отличать участие ! деле второго
ответчика. Последняя процессуальная ситуация юзникает тогда, например,
когда суд, при несогласии истца на >амену ненадлежащего ответчика,
привлекает надлежащего от-5етчика в качестве второго. В данном случае
ответчики не объеди-юны общей обязанностью, как при соучастии.
В судебной практике нередки случаи участия и дополнительного ответчика.
Так, согласно ст. 447 ГК. Украины, в случаях, когда у несовершеннолетнего в
возрасте от пятнадцати до восем-[адцати лет нет имущества или заработка,
достаточного для возмещения причиненного им вреда, для решения вопроса о
возмещении вреда в соответствующей части в качестве дополнительных
ответчиков суд привлекает его родителей (усыновителей) или топечителей.
По степени обязательности соучастие бывает обязательным и факультативным.
Обязательное соучастие наступает в том случае, если характер спорного
материального правоотношения таков, что вопрос о правах и обязанностях
одного из субъектов невозможно разрешить без привлечения в процессе других
субъек-гов этого правоотношения. Основанием соучастия и здесь является
общее право или общая обязанность. Так, например, требование о выселении из
квартиры не может быть разрешено без привлечения всех совершеннолетних
членов семьи. Факультативное соучастие бывает тогда, когда в материально-
правовом отношении нет обязательной множественности субъектов на той или
иной стороне. То есть возникает процессуальная ситуация, при которой не
обязательно привлекать всех субъектов правоотношения, чтобы решить вопрос о
правах или обязанностях одного из 'них. Так, например, согласно ст. 90 КоБС
все совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных
нуждающихся родителей. Однако суд может вынести решение о взыскании
алиментов только по иску к тем детям, на которых как на ответчиков указали
родители.
При рассмотрении дела с соучастниками судам надо обра-цлть внимание на три
особенности: 1) каждый из соучастников в «гношении другой стороны выступает
самостоятельно (ст. 104 (ПК); 2) при соучастии своеобразны правила
представительства - каждый из соучастников может иметь своего представителя
либо все они могут поручить ведение дела одному из соучастников (ст. 112
ГПК; 3) соучастники могут обжаловать судебные по-
Страницы: 1, 2
|
|