бесплатно рефераты

бесплатно рефераты

 
 
бесплатно рефераты бесплатно рефераты

Меню

Курсовая: Реорганизация юридических лиц бесплатно рефераты

разделительным балансом (при реорганизации в формах разделения и выделения).

Учитывая большую значимость этих документов, к ним предъявляются особые

требования. В частности, в п. 1 ст. 59 ГК РФ предусматривается, что

передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о

правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в

отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства,

оспариваемые сторонами.

Исходя из приведенной нормы закона, можно сделать вывод о том, что в

передаточном акте и разделительном балансе должны содержаться сведения о всех

обязательствах долгового характера, а также всех правах требования,

передаваемых реорганизуемым юридическим лицом своему правопреемнику, с

обязательным указанием (подробной балансовой расшифровкой) числящихся по

каждому кредитору и должнику денежных сумм.

Чтобы не допустить нарушения порядка оформления правопреемства при

реорганизации, в Гражданском кодексе предусмотрено специальное правило,

согласно которому в случае отсутствия в передаточном акте или в

разделительном балансе положений о правопреемстве по обязательствам

реорганизованного юридического лица государственная регистрация вновь

возникших юридических лиц не производится (абз. 2 п. 2 ст. 59).

Несмотря на столь жесткие требования закона, на практике они не всегда

выполняются, что нередко приводит к серьезным затруднениям, а порой и к

невозможности установления правопреемства при реорганизации в отношении

определенных обязательств. Для большей наглядности приведем пример из

судебной практики.

Государственным предприятием В в арбитражный суд Москвы был предъявлен иск к

акционерному обществу М о взыскании с последнего стоимости неосновательно

полученного имущества. Обосновывая исковые требования, истец ссылался на то,

что он является правопреемником государственного предприятия Г, от которого

ответчиком было получено спорное имущество. В подтверждение возникшего

правопреемства суду были представлены выписка из устава истца и

разделительный баланс.

Возражая против иска, ответчик заявил, что указанные документы не могут

рассматриваться как достаточное доказательство принадлежности истцу прав на

указанное в требовании имущество. При этом ответчик обратил внимание суда на

следующие обстоятельства.

Как видно из текста выписки из устава, истец является правопреемником

реорганизованного государственного предприятия Г. Однако в представленном

документе ничего не говорится о том, какой именно способ реорганизации был

использован для создания нового предприятия. По мнению ответчика, без решения

данного вопроса нельзя определить объем прав и обязанностей, перешедших от

одного юридического лица к другому. Поскольку истцом была представлена и

копия разделительного баланса, ответчик предположил, что в процессе

реорганизации государственного предприятия Г могла быть использована одна из

двух форм реорганизации: разделение или выделение, так как только в этих

случаях составляется разделительный баланс.

Кроме того, ответчик указал, что в нарушение ст. 59 ГК РФ представленный

разделительный баланс не содержит перечня обязательств, права по которым

перешли к истцу, а отраженные в нем суммы имеют обобщенный характер,

конкретные данные по отдельным кредиторам и должникам не приведены, в связи с

чем из данного документа невозможно сделать вывод ни о наличии, ни об

отсутствии задолженности ответчика перед истцом.

Однако арбитражный суд не придал значения возражениям ответчика и

удовлетворил исковые требования в полном объеме. Не согласившись с таким

решением, ответчик обжаловал его в вышестоящих судебных инстанциях.

Пересмотрев решение, кассационная инстанция арбитражного суда сочла доводы

ответчика убедительными и отменила все состоявшиеся по делу судебные акты,

передав дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В развитие затронутой темы хочется заметить, что неопределенность в вопросах

правопреемства при реорганизации может возникнуть лишь в случаях разделения и

выделения. При других формах (слиянии, присоединении и преобразовании)

определить правопреемника по тем или иным обязательствам реорганизованного

юридического лица не составляет труда - правопреемником в этих случаях в

отношении всех прав и обязанностей прекращающих существование юридических лиц

всегда является одно юридическое лицо.

При разделении и выделении правопреемник может быть неочевиден. Объясняется

это тем, что к вновь образованным юридическим лицам переходят лишь отдельные

имущественные права и обязанности реорганизованных юридических лиц. Так, при

разделении все права и обязанности прекращающего существование юридического

лица в определенных пропорциях распределяются среди нескольких вновь

образованных юридических лиц. В случае же выделения к правопреемнику

переходит только часть имущественных прав и обязанностей реорганизованного

юридического лица. Именно поэтому применительно к реорганизации в формах

разделения и выделения законодательство устанавливает дополнительные гарантии

для кредиторов. В частности, в п. 3 ст. 60 ГК РФ предусматривается, что если

разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника

реорганизованного юридического лица, то вновь возникшие юридические лица

несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного

юридического лица перед его кредиторами.

2.2 Гарантии прав кредиторов и акционеров

С вопросом о правопреемстве тесно связан еще один - о защите прав

кредиторов реорганизуемого юридического лица. При обычном переводе долга

на другое лицо должник должен получить согласие кредитора, в противном

случае договор о переводе долга недействителен. Перевод долгов в

результате реорганизации не требует согласия всех кредиторов

реорганизуемого юридического лица. На этот случай ГК РФ предусматривает

специальные гарантии.

Согласно ст. 60 ГК РФ учредители (участники) юридического лица

или орган, принявшие решение о реорганизации, обязаны направить

письменное уведомление всем кредиторам реорганизуемого юридического лица. В

свою очередь кредитор вправе потребовать прекращения или досрочного

исполнения обязательства. По смыслу ст. 60 ГК РФ речь здесь идет о праве

кредитора в одностороннем порядке расторгнуть договор или изменить его

условия о сроке исполнения обязательства. Согласие или несогласие

должника в данном случае не имеет значения, требование кредитора должно

быть удовлетворено[iv].

Проблема возникает, когда уведомление о предстоящей реорганизации не

посылается вообще либо доходит уже после реорганизации. Ни ГК РФ, ни

судебная практика не дают однозначного решения, может ли кредитор в

одностороннем порядке изменить или расторгнуть договор, если реорганизация

уже состоялась. С одной стороны, из буквального прочтения ГК РФ "кредитор

реорганизуемого юридического лица вправе потребовать прекращения

или досрочного исполнения обязательства, должником по которому

является это юридическое лицо", следует, что одностороннее изменение или

расторжение договора возможно только до реорганизации (если, конечно,

законодательство об отдельных видах договора или сам он не

предусматривает возможность сделать это в любое время). С другой

стороны, необходимо учитывать цель этой нормы - защита интересов

кредитора. В любом случае он вправе прибегнуть к судебному

порядку изменения и расторжения договоров (ст. 450 -453 ГК), а также

потребовать возмещения убытков, причиненных несвоевременным уведомлением.

Возможное нарушение прав кредиторов может заключаться также в том, что в

разделительном балансе будут указаны не все обязательства

реорганизуемого юридического лица. Это может произойти хотя бы в силу

того, что с момента утверждения разделительного баланса или

передаточного акта до момента реорганизации деятельность юридического лица

не приостанавливается, оно вправе заключать новые договоры и т.д. Однако

если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника

по какому-то конкретному обязательству, это не означает, что

обязательство прекращается. Согласно ГК РФ в этом случае все вновь

возникшие юридические лица несут перед кредитором солидарную

ответственность, и он вправе предъявить претензии любому из них.

Концепция защиты акционеров сводится к тому, чтобы в результате реорганизации

не был уменьшен объем принадлежащих им прав, а если это невозможно, то чтобы

общество было обязано приобрести принадлежащие им акции.

Вопросы, связанные с выпуском акций, урегулированы Федеральной комиссией по

рынку ценных бумаг (ФКЦБ)[v]. Однако в

решение о выпуске акций акционерного общества, продолжающего существовать или

создаваемого при реорганизации, необходимо включать порядок и условия их

размещения, установленные договором о слиянии или присоединении, решением

общего собрания акционеров реорганизуемого общества о разделении, выделении или

преобразовании.

Данные договоры и решения должны регламентировать следующие вопросы: типы

акций, выпускаемых каждым эмитентом; права владельцев этих акций; сроки и

порядок обмена на них акций реорганизуемых обществ; соотношение типов и

номинальных стоимостей выпускаемых акций, применяемое при обмене для всех

типов ранее выпущенных акций каждого реорганизуемого акционерного общества.

Общества, участвующие в реорганизации в форме слияния или присоединения,

заключают договор, подготовленный советами директоров реорганизуемых обществ,

а также утверждают передаточный акт. Договор о слиянии или присоединении

должен определять порядок и условия слияния или присоединения, а также

порядок конвертации акций.

Договор о слиянии или присоединении обществ, помимо прочего, должен

определять условия, гарантирующие соблюдение прав владельцев голосующих акций

всех реорганизуемых обществ, а также иных акций этих обществ, подлежащих

обмену на голосующие акции создаваемого или продолжающего существовать

акционерного общества.

Помимо данных диспозитивных требований, предъявляемых к договорам о слиянии

или присоединении и решениям общего собрания акционеров о разделении,

выделении или преобразовании акционерного общества, законодательство содержит

определенные императивные требования.

Так, при реорганизации акционерных обществ не допускается размещение акций

среди лиц, не являющихся акционерами реорганизуемых обществ. Тем самым

исключается появление новых акционеров при реорганизации общества.

Основополагающий принцип, на котором строится концепция защиты прав

акционеров, гласит: условия обмена акций реорганизуемых акционерных обществ

на акции или иные ценные бумаги, размещаемые при реорганизации, не могут

содержать какие-либо требования, ограничивающие права их владельцев. Этот

принцип находит развитие в предписании, согласно которому права,

предоставляемые всем владельцам одного типа акций любого реорганизуемого

общества при размещении акций или иных ценных бумаг, выпускаемых при

реорганизации, должны быть равными. При разделении или выделении акционерных

обществ выбор акций или иных ценных бумаг создаваемых акционерных обществ для

обмена на акции реорганизуемого общества может осуществляться только по

желанию их владельца.

Устав реорганизованного общества и изменения к нему утверждаются на общем

собрании акционеров, при необходимости избирается совет директоров. При

слиянии или присоединении эти вопросы решаются на совместном общем собрании

акционеров обществ, участвующих в реорганизации. Порядок голосования на

совместном общем собрании акционеров может быть определен договором о слиянии

обществ.

Договор о слиянии или присоединении, решение общего собрания акционеров о

разделении, выделении или преобразовании требуется при государственной

регистрации реорганизованного или реорганизованных обществ, а также для

регистрации выпуска ценных бумаг.

Еще одним способом защиты прав акционеров при реорганизации является право

акционеров - владельцев голосующих акций требовать выкупа обществом всех или

части принадлежащих им акций. Как указывалось, владельцы привилегированных

акций также имеют право голоса при принятии решения о реорганизации.

Обязанность общества приобрести собственные акции возникает только в случае

реализации акционерами права требовать выкупа акций. Чтобы иметь возможность

реализовать это право акционер должен был голосовать против принятия решения

о реорганизации общества либо не принимать участия в голосовании по этому

вопросу.

При внесении в повестку дня общего собрания акционеров вопроса о

реорганизации необходимо составить список акционеров, у которых в случае

принятия такого решения может возникнуть право требовать выкупа принадлежащих

им акций. Список акционеров составляется на основании данных реестра

акционеров общества.

Выкуп акций обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций. В этом

случае рыночная стоимость имущества должна определяться независимым оценщиком

(аудитором). Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права

требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке

осуществления выкупа. Поскольку эта информация должна быть доведена до

сведения акционеров заранее, то рыночная стоимость имущества должна быть

определена в промежуток времени после внесения этого вопроса в повестку дня

собрания акционеров и до оповещения акционеров.

Если акционер решил прибегнуть к процедуре выкупа акций реорганизуемым

обществом, он должен направить обществу письменное требование, где указать

количество акций, которые обществу придется выкупить. Такое требование должно

быть предъявлено обществу не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием

акционеров решения о реорганизации. По истечении срока для предъявления

акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций общество в течение 30

дней обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе

[vi].

Нужно иметь в виду, что общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп

акций, не может превышать 10 % стоимости чистых активов общества на дату

принятия решения о реорганизации. Если общее количество акций, в отношении

которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое

может быть выкуплено обществом, акции выкупаются у акционеров пропорционально

заявленным требованиям. Законодатель обязывает общество погасить акции,

выкупленные у акционеров в случае реорганизации.

2.3 Уплата налогов при реорганизации

Погашение налоговой задолженности реорганизованного юридического лица

его правопреемниками в действующем налоговом законодательстве не

регулируется. В финансовом праве реорганизованное юридическое лицо и его

правопреемник рассматриваются как самостоятельные налогоплательщики.

Специфика проблемы состоит в том, что обязанность по уплате налога - это

персональная обязанность налогоплательщика, и переложение ее на других лиц

не допускается. Высший арбитражный суд РФ высказал позицию по данному

вопросу в письме от 28.08.95 г. N С1-7/ОП-506. Суть ее сводится к

тому, что суммы недоплаченных налогов рассматриваются как

задолженность перед одним из кредиторов - государством, и, следовательно,

они могут быть взысканы с организации-правопреемника. Причем для погашения

недоимки не имеет значения, была ли она выявлена до реорганизации или

после. Если недоимка обнаружена до реорганизации, эти суммы должны быть

включены в передаточный акт или разделительный баланс.

Что касается взыскания сумм финансовых санкций, то здесь, напротив,

важно, когда выявлены нарушения налогового законодательства. Согласно ст.

11 Закона РФ "Об основах налоговой системы в Российской Федерации

"налогоплательщик должен сообщить налоговому органу о

предстоящей реорганизации в десятидневный срок со дня принятия решения.

Если налоговый орган, несмотря на такое сообщение, до окончания

реорганизации не выявил нарушений законодательства, к вновь

созданным юридическим лицам впоследствии не может применяться

ответственность за нарушения, допущенные реорганизованным юридическим

Страницы: 1, 2, 3