бесплатно рефераты

бесплатно рефераты

 
 
бесплатно рефераты бесплатно рефераты

Меню

Курсовая: Понятие и виды обязательств бесплатно рефераты

Содержащийся в п. 1 ст. 582 перечень одаряемых лиц при пожертвовании не

является замкнутым. Пожертвования возможны и в отношении лиц, не указанных в

соответствующей норме, если только произведенный дар отвечает признакам

пожертвования, то есть совершен в общественно полезных целях. Снятие

ограничений, о которых идет речь в п. 2 ст. 582, включает отсутствие

необходимости в получении унитарным предприятием или учреждением согласия

собственника имущества. Однако установленный п. 1 ст. 575 случай

запрещения дарения сохраняют силу и при пожертвовании.

Если пожертвование произведено без возложения на одаряемого обязанности

использовать имущество на определенные цели, это означает его право самому

выбирать цели использования имущества. Однако во всех таких случаях эти цели

должны носить общеполезный характер. Ссылка в ст. 582 на неприменение

ст. 578 не исключает право дарителя требовать отмены дарения не только в

случаях, когда пожертвованное имущество используется не в соответствии с

указанным в договоре назначением, но и тогда, когда такое назначение не было

предусмотрено, но обязанность использовать имущество в общеполезных целях

нарушается. Неприменение ст. 581 к пожертвованиям, о которых идет речь

в п. 6 ст. 582, означает, что принятие дарителем на себя обязанности

произвести пожертвование прекращается при смерти одаряемого гражданина или

реорганизации одаряемого юридического лица. Соответствующая обязанность не

прекращается, когда в договоре о пожертвовании указано иное. Таким образом,

если даритель желает осуществить пожертвование в отношении правопреемника

(наследника) одаряемого, он должен заключить с последним заново договор.

Все остальные нормы связаны исключительно с консенсуальным дарением. Сюда входят

нормы, относящиеся к содержанию договора (необходимости включения в него ясно

выраженного намерения совершить в будущем безвозмездную передачу имущества с

конкретизацией вещи, прав или освобождения от обязанности), к праву одаряемого

отказаться от принятия дара, влекущего прекращение договора, к праву дарителя в

соответствующих случаях требовать возмещения реального ущерба от отказавшегося,

праву дарителя и одаряемого в указанных в ст. 577 ситуациях отказаться

от исполнения договора по причинам, связанным с изменением имущественного или

семейного положения либо состояния здоровья дарителя. Однако отменить дарение

или отказаться от него нельзя, если речь идет об обычных подарках "небольшой

стоимости".

Рента и пожизненное содержание

с иждивением (ст. 583-605)

Договор ренты во многом сходен с договором займа. Прежде всего, как и заем,

рента - реальный договор. Этот договор начинает действовать с момента, когда

получатель ренты передает плательщику ренты в собственность соответствующее

имущество. Само соглашение о ренте до передачи имущества никаких правовых

последствий не влечет.

Следовательно, основанные на одном лишь соглашении требования о передаче

имущества в собственность с последующей выплатой ренты, как и требования о

выплате ренты до передачи имущества в натуре, удовлетворяться судом не могут.

Договор ренты является, как и заем, односторонним договором. Обязанности в

нем несет только плательщик ренты: в обмен на полученное имущество

периодически выплачивать ренту.

Наконец, договор ренты, как и заем, возмездный, хотя характер возмездности

здесь иной. В договоре займа возмездность проявляется в необходимости для

заемщика возвратить сумму долга плюс проценты. В договоре ренты возмездность

выражена в уплате одних лишь процентов. В данном случае сумма, переданная

получателем ренты ее плательщику, трансформируется в проценты, выплата

которых осуществляется в указанные в договоре сроки и в установленных им

размерах. При этом договором может быть предусмотрена выплата бессрочно

(имеется в виду постоянная рента) либо на срок жизни получателя (пожизненная

рента и ее разновидность - пожизненное содержание с иждивением).

Аренда (ст. 606-670)

Глава 34 ГК посвящена вопросам арендных отношений. Структура данной главы

построена по тому же принципу, что и другие главы, регулирующие сложные

договоры, которые включают свои отдельные разновидности договорных обязательств

(купля-продажа, подряд и некоторые другие). Сначала излагаются положения,

являющиеся общими для всех видов договора аренды, а затем - специальные

правила, относящиеся только к соответствующему виду договора аренды (прокат,

аренда транспортных средств, аренда зданий и сооружений, аренда предприятий,

финансовая аренда).

Указанные отдельные виды договора аренды и договоры аренды отдельных видов

имущества регулируются следующим образом: к ним применяются общие положения об

аренде, если специальными правилами об этих договорах (также предусмотренными

Кодексом) не установлено иное (ст. 625).

Договором аренды признается гражданско-правовой договор, в силу которого

арендодатель обязуется предоставить арендатору определенное имущество во

временное владение и пользование или во временное пользование, а арендатор

должен уплачивать за это арендодателю арендную плату. При этом плоды, продукция

и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного

имущества в соответствии с договором, являются его собственностью (ст. 606

). Данное положение корреспондирует норме, устанавливающей общее правило о

принадлежности поступлений, полученных в результате использования имущества

каким-либо лицом (не собственником), лицу, использующему имущество на законном

основании (ст. 136).

Необходимо отметить, что ГК вслед за Основами 1991 года, определяя

понятие договора аренды, исходит из того, что данный договор представляет собой

обычный самостоятельный вид договорных обязательств, такой же, как договор

купли-продажи, подряда и т. п. В то же время Кодекс исключает возможность

использования данного договора в целях, противоречащих природе договорных

обязательств, как это происходило ранее. Договор аренды не рассматривается

более в качестве особой организационно-правовой формы предпринимательства

(арендное предприятие) либо одного из средств разгосударствления экономики.

Сформировавшийся в последнее пятилетие взгляд на аренду как один из способов

приватизации арендованного государственного или муниципального имущества

трудовыми коллективами арендных предприятий в настоящее время не имеет права на

существование.

Объектом аренды может быть любое имущество (вещи), которое в процессе

использования не теряет своих натуральных свойств: земельные участки,

природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания,

сооружения, оборудование, транспортные средства и т. п.

Применительно к договору аренды таким существенным условием является объект

аренды. Договор аренды обязательно должен содержать данные, позволяющие

определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве

объекта аренды (состав имущества, место его расположения и т. п.). В противном

случае договор аренды не может быть признан заключенным. Арендодателем

имущества по договору аренды может быть его собственник либо иное лицо,

управомоченное законом или собственником сдавать имущество в аренду (ст. 608

). Формулируя это положение, законодатель, конечно же, принимал во внимание, что

сдача имущества в аренду представляет собой форму распоряжения этим имуществом.

Следовательно, арендодателем выступает тот, кто вправе распоряжаться

соответствующим имуществом. В первую очередь этим правом наделен собственник,

поскольку субъективное право собственности включает в себя в качестве одного из

основных элементов правомочие по распоряжению имуществом (ст. 209).

Требования к форме договора аренды сводятся к тому, что договор, по которому

арендодателем или арендатором выступает юридическое лицо, должен быть заключен

в письменной форме. Если же сторонами по договору аренды, за исключением

недвижимости, являются граждане, обязательная письменная форма требуется только

в том случае, когда договор заключается на срок более одного года (п. 1 ст.

609 ГК). Здесь можно отметить отличие требований к форме договора аренды,

заключаемого между гражданами, от общего правила, регулирующего форму сделок

граждан между собой, согласно которому такие сделки подлежат заключению в

письменной форме, если их сумма превышает не менее чем в десять раз

установленный законом минимальный размер оплаты труда, и только в

случаях, установленных законом, - независимо от суммы сделки (ст. 161).

Договор аренды недвижимого имущества, как и любая сделка с недвижимостью (ст.

164), подлежит государственной регистрации.

Особым образом регулируется форма договора аренды, предусматривающего переход в

последующем права собственности на это имущество к арендатору (ст. 624).

Такие договоры должны заключаться в форме, обязательной для договора

купли-продажи соответствующего имущества. В главе 30 ГК специальные

требования к форме договора установлены лишь в отношении продажи недвижимости (

ст. 550) и продажи предприятий (ст. 560). Суть этих требований

сводится к тому, что договор аренды недвижимости заключается в письменной форме

путем составления одного документа, подписанного сторонами, а если предметом

продажи выступает предприятие, к договору должны быть приложены акт

инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о

составе и стоимости предприятия, а также перечень всех долгов, включаемых в

состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их

требований. Переход права собственности на недвижимость по договору продажи

недвижимости к покупателю, а также договор продажи предприятия подлежат

государственной регистрации.

Что касается договора аренды движимого имущества, содержащего условие о праве

арендатора на его выкуп, то такой договор может быть заключен в любой форме,

предусмотренной для совершения сделок, поскольку в главе 30 ГК

отсутствуют какие-либо специальные правила, регулирующие договор купли-продажи

движимого имущества (п. 1 ст. 434).

Законом могут быть предусмотрены предельные сроки договора в отношении

отдельных видов аренды или аренды отдельных видов имущества. В этом случае

независимо от того, указали ли стороны какой-либо срок аренды в договоре, по

истечении определенного законом предельного срока договор аренды будет

считаться прекращенным.

Основная обязанность арендодателя по договору аренды - предоставить арендатору

имущество в состоянии, соответствующем условиям договора аренды и назначению

этого имущества, вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему

документами (ст. 611 ГК). Имущество, сданное в аренду, должно быть

передано арендатору в срок, предусмотренный договором, а при его отсутствии - в

разумный срок. При невыполнении этой обязанности арендодателем арендатор

получает право истребовать арендованное имущество и потребовать от арендодателя

возместить убытки, вызванные несвоевременной передачей арендованного имущества.

Если же арендатор в результате задержки в передаче имущества потерял интерес к

исполнению договора аренды, он может поступить иным образом: заявить требования

о расторжении договора и о возмещении арендодателем убытков, причиненных

неисполнением договорных обязательств.

Как уже отмечалось, передаваемое арендатору имущество должно соответствовать

условиям договора и назначению этого имущества. Поэтому арендодатель не несет

ответственности за недостатки арендованного имущества, которые были им

оговорены при заключении договора аренды или были заранее известны

арендатору. Не отвечает арендодатель также и за те недостатки, которые

арендатор должен был обнаружить во время осмотра имущества или проверки его

исправности при заключении договора или передаче имущества в аренду.

Основная обязанность арендатора состоит в своевременном внесении арендной платы

за пользование арендованным имуществом (ст. 614). Более того, из

определения договора аренды (предоставление арендатору за плату имущества во

временное владение и пользование) следует вывод, что условие об арендной плате

относится к существенным условиям всякого договора аренды.

Однако договор аренды, в котором отсутствует указание на размер подлежащей

взиманию с арендатора арендной платы, в отличие от общего правила, касающегося

существенных условий договора (ст. 432), не может быть признан

незаключенным. Это стало возможным благодаря специальному правилу,

установленному Кодексом на случай, когда договором аренды не определены

порядок, условия и сроки внесения арендной платы. Согласно этому правилу в

подобных ситуациях будет считаться, что стороны ввели в договор порядок,

условия и сроки внесения арендной платы, обычно применяемые при аренде

аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах. Нетрудно заметить, что

это правило полностью корреспондирует положениям, позволяющим определить цену

любого возмездного гражданско-правового договора (ст. 424 ГК).

Обязанностью арендатора является пользование переданным ему имуществом

согласно условиям договора аренды и в соответствии с назначением этого

имущества. Нарушение этой обязанности может повлечь за собой требование

арендодателя о расторжении договора аренды и возмещении причиненных убытков.

Договор субаренды может быть заключен арендатором с третьим лицом

(субарендатором) лишь при наличии согласия на то арендодателя. Естественно,

срок договора субаренды не может превышать срок основного договора аренды. К

отношениям субаренды применяются правила о договорах аренды.

Согласно п. 3 ст. 308 Кодекса обязательство не может создавать

обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон, то есть для

третьих лиц (в нашем случае - арендодателя).

В Кодексе имеются положения (в виде диспозитивных норм), регулирующие

обязанности сторон по содержанию арендованного имущества (ст. 616). На

арендатора возлагается обязанность поддерживать имущество в исправном

состоянии, производить текущий ремонт и нести бремя расходов по содержанию

арендованного имущества.

Обращает на себя внимание, что Кодексом установлена своеобразная досудебная

процедура урегулирования конфликта между арендатором и арендодателем в тех

случаях, когда есть основания для досрочного расторжения договора по

инициативе арендодателя. В обязанность арендодателя вменено предварительное

письменное предупреждение арендатора о необходимости исполнения им

соответствующего обязательства в разумный срок.

Учитывая срочный характер арендных обязательств, одним из самых острых в

правовом регулировании договора аренды является вопрос о праве арендатора на

возобновление арендных отношений. В соответствии с Основами законодательства об

аренде (п. 4 ст. 13) при отсутствии заявления одной из сторон о

прекращении или изменении договора по окончании срока аренды он считался

продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены

договором. Однако с 3 августа 1992 года действовало иное правило: если

арендатор продолжал пользоваться имуществом после истечения срока договора при

отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор предполагался

возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. При этом каждая из

сторон имела право в любое время отказаться от договора, предупредив об этом

другую сторону не менее чем за три месяца. Арендатору, надлежащим образом

исполнявшему свои обязанности, при прочих равных условиях было предоставлено

преимущественное перед другими лицами право на возобновление договора аренды.

Кодекс сохранил за арендатором, надлежащим образом исполнявшим свои обязанности,

преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок (ст. 621

). Однако арендатор может воспользоваться своим правом лишь при условии

письменного уведомления арендодателя о желании заключить новый договор аренды

до истечения срока прежнего договора. Такое письменное уведомление приобретает

решающее значение, когда арендодатель отказывает арендатору в заключении

договора на новый срок и вместе с тем подписывает договор аренды с иным лицом.

В подобной ситуации арендатор получает право потребовать в суде перевода на

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9