бесплатно рефераты

бесплатно рефераты

 
 
бесплатно рефераты бесплатно рефераты

Меню

Диплом: Наследование по завещанию бесплатно рефераты

раздела V части, третьей Гражданского кодекса РФ, введенного в действие с 1

марта 2002 г. [10]

Время открытия наследства имеет значение также при определении размера

госпошлины (тарифа) за выдачу свидетельства о праве на на­следство. Согласно

п. 45 Инструкции Госналогслужбы РФ от 15 мая 1996 г. № 42 «По применению

Закона Российской Федерации «О госу­дарственной пошлине»» за выдачу

свидетельства о праве на наследство пошлина взимается со стоимости имущества,

переходящего в порядке наследования на день открытия наследства.

Следует иметь в виду, что в соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК РФ гра­ждане,

умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного

правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после дру­га.

Наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются

наследники каждого из них. При этом соответственно нота­риусом заводятся

отдельные наследственные дела. В данном случае од­новременной смертью

считается смерть наследодателей, наступившая в течение одних календарных

суток (с 00 часов до 24 часов). Разница во времени, исчисляемая часами в

пределах одних календарных суток, юри­дического значения не имеет. Напротив,

если один из наследодателей умер хотя бы через час после первого, однако уже

в следующие кален­дарные сутки, он считается умершим позднее первого.

Подобная позиция всегда (нет основания для ее изменения и с принятием части

третьей ГК РФ) поддерживается Верховным Судом РФ. В обзоре судебной практики

по гражданским делам отмечено, что для опре­деления времени открытия

наследства имеет значение только день, а не часы и минуты смерти

наследодателя. В случае смерти лиц, имеющих право наследовать друг после

друга, в один день они считаются умерши­ми одновременно. Наследство

открывается после смерти каждого из них.

Если одновременно умерли завещатель и единственный указанный в завещании

наследник, наследование по завещанию не наступает, а наступает, если имеются

соответствующие наследники, наследование по закону.

Если наследников по закону у завещателя не имелось, наследст­венное имущество

по праву наследования переходит к государству. Ес­ли имущество было завещано

нескольким наследникам с распределени­ем между ними долей, то в случае

одновременной смерти завещателя и кого-либо из наследников по завещанию

вопрос о наследовании реша­ется в соответствии с правилами о приращении

наследственных долей.

Определенной особенностью отличается ситуация, когда одновре­менно умершие

наследодатели были супругами и при этом в наследст­венную массу входило

имущество, являвшееся их общей совместной собственностью, но

зарегистрированное за одним из супругов или за каждым из них.

Например, за женой была зарегистрирована квартира, за мужем - автомобиль. Все

имущество приобретено в период брака на совместные средства. У мужа имеется

сын от первого брака, у жены наследников первой очереди нет, на наследство

после ее смерти претендует ее сест­ра. В случае отсутствия между наследниками

спора о разделе наследст­венного имущества нотариус вправе выдать сыну

наследодателя свиде­тельство о праве на наследство на автомобиль, а сестре

наследодательницы - на квартиру. Вместе с тем наследники могут поставить

вопрос об определении долей каждого из супругов в совместно нажитом ими

имуществе. В случае возникновения спора наследникам следует обра­титься в

суд, ибо нотариус в случае смерти обоих супругов и отсутствия согласия

наследников определять их доли в совместной собственности неправомочен.

Место открытия наследства: Согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия

наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее

место жи­тельства наследодателя, обладавшего имуществом на территории

Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, ме­стом

открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого

наследственного имущества. Если указанное наследство расположено в разных

местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его

состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии

недви­жимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее

ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Местом жительства несовершенно­летних, не достигших 14 лет, или граждан,

находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей

- родителей, усыновителей или опекунов[11]

.

В случае неправильного определения места открытия наследства возможна

ситуация, при которой будет заведено несколько наследст­венных дел у разных

нотариусов в отношении имущества одного насле­додателя, что, в свою очередь,

почти неизбежно может повлечь наруше­ние прав и законных интересов отдельных

наследников.

Место последнего постоянного жительства наследодателя может быть подтверждено

одним из следующих документов:

- справкой жилищно-эксплуатационной организации;

- справкой органа местного самоуправления;

- справкой с места работы умершего о месте его жительства;

- справкой адресного бюро (ранее - о прописке, в настоящее вре­мя - о

регистрации гражданина по месту его жительства);

- справкой жилищного либо жилищно-строительного кооператива;

- выпиской из домовой книги;

- справкой рай(гор)военкомата о том, где проживал гражданин до призыва на

военную службу;

- решением суда об установлении факта места открытия наследства.

Местом открытия наследства является именно, постоянное (не временное) место

жительства наследодателя, хотя бы наследодатель и проживал значительное время

вне места постоянного жительства. В свя­зи с этим нотариусам следует учитывать

разъяснения, содержащиеся в письме Министерства юстиции СССР

[12], формально юридически отмененные, большинство из которых не утратили

своей актуальности до настоящего времени.

Так, после смерти военнослужащих срочной службы, а также лиц, обучающихся в

вузах, средних специальных учебных заведениях, учеб­ных заведениях системы

профессионально-технического образования, находившихся вне их постоянного

места жительства, местом открытия наследства признается то место, где они

постоянно проживали до призыва на срочную службу или до поступления в

соответствующее учеб­ное заведение.

Местом открытия наследства после лиц, умерших в местах лише­ния свободы,

признается последнее постоянное место жительства до взятия под стражу.

Место открытия наследства после смерти кадровых офицеров, проходивших службу

за границей и не имевших в России постоянного места жительства, определяется

по месту нахождения всего наследст­венного имущества или его основной части.

В этом случае нотариус истребует справку райвоенкомата или воинской части по

месту службы офицера о том, что постоянного места жительства в Российской

Феде­рации он не имел и находился за границей.

Свидетельство о праве на наследство после смерти гражданина РФ, постоянно

проживавшего за границей, может выдать российский кон­сул, если по закону

государства пребывания консула это не относится к исключительной компетенции

государства пребывания.

В случаях, когда место жительства наследодателя действительно неизвестно,

местом открытия наследства является место нахождения наследственного

имущества (место нахождения дома, квартиры или иного недвижимого имущества,

место постановки на учет автомототранспортного средства; место нахождения

банка, в котором открыт счет на имя наследодателя, и т.п.). Если имущество

наследодателя нахо­дится в разных местах, местом открытия наследства

считается место нахождения основной части наследственного имущества.

Важно отметить, что наследственные дела оформляются по месту нахождения

наследственного имущества лишь при условии, что место жительства наследодателя

действительно неизвестно. В случаях, когда место жительства наследодателя

известно наследникам (а возможно, и самому нотариусу), но они просто не могут

по каким-либо причинам подтвердить его документально, им следует рекомендовать

в суде уста­новить факт места открытия наследства.

Известные особенности в определении места открытия наследства существуют в

отношении оформления наследственных дел после смер­ти наследодателей, постоянно

проживавших за пределами Российской Федерации, в частности в одной из стран

СНГ. При этом необходимо отметить, что Конституция РФ и соответственно

Гражданский кодекс РФ предусматривают приоритет норм международных договоров.

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем

те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила

международно­го договора[13].

В соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых от ношениях по

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г.,

производство по делам о наследовании движимого имущества компетентны вести

учреждения Договаривающейся Стороны, на терри­тории которой имел место

жительства наследодатель в момент своей смерти. Производство по делам о

наследовании недвижимого имущест­ва компетентны вести учреждения

Договаривающейся Стороны, на территории которой находится имущество. При этом

право наследования движимого имущества определяется по законодательству

Договари­вающейся Стороны, на территории которой наследодатель имел

посто­янное место жительства. Наследование же недвижимого имущества

оп­ределяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на терри­тории

которой находится это имущество.

Принятие наследства (способы): Гражданский кодекс РФ в ст. 1152

устанавливает простую и по­нятную норму: для приобретения наследства наследник

должен его принять.

Для приобретения выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ) при­нятие наследства

не требуется.

Принятие наследства - это односторонняя сделка, и, как любая сделка, принятие

наследства может быть совершено только полностью дееспособным лицом.

Принятие наследником части Наследства означает принятие всего причитающегося

ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось

наследственное имущество.

При призвании наследника к наследованию одновременно по не­скольким

основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наслед­ственной

трансмиссии и в результате открытия наследства и т.п.) наслед­ник может

принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по

нескольким из них или по всем основаниям.

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

Принятие наследства одним или несколькими наследниками не оз­начает принятия

наследства остальными наследниками.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия

наследства независимо от времени его фактического при­нятия, а также

независимо от момента государственной регистрации Права наследника на

наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной

регистрации.

Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства

нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства

о праве на наследство должностному лицу заяв­ления наследника о принятии

наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на

наследство.

Следует иметь в виду, что Верховным Судом Российской Федерации признан

частично недействительным абз. 3 п. 5.1 инструктивных указаний Министерства

юстиции СССР от 15 ноября 1983 г. «О применении зако­нодательства о

государственном нотариате к иностранным гражданам, лицам без гражданства, к

иностранным предприятиям и организациям, а также о применении

законодательства иностранных государств и между­народных договоров о правовой

помощи в нотариальной практике».

В соответствии с названным требованием инструктивных указаний Иностранный

гражданин, проживающий вне СССР (в настоящее время — вне Российской

Федерации), считался принявшим наследство, если он в течение шестимесячного

срока подал заявление в посольство или кон­сульство СССР (в настоящее время -

Российской Федерации) за грани­цей или обратился к адвокатам Инюрколлегии с

просьбой об оказании, юридической помощи.

Рассмотрим следующий пример. 000 «Адвекс, Инк» обратилось в Верховный Суд РФ

с заявлением о признании недействительным данно­го положения в части

обращения к адвокатам Инюрколлегии с просьбой об оказании юридической помощи

как способе принятия наследства, так как эта норма, по мнению заявителя,

нарушает права наследников.

Представитель 000 «Адвекс, Инк» пояснила в суде, что порядок принятия наследства

установлен Гражданским кодексом 1964 г. Правом выдачи свидетельств о праве на

наследство, помимо нотариусов, обла­дают должностные лица консульских

учреждений Российской Федера­ции[14].

Гражданский кодекс РФ предусматривает, что правила, установ­ленные гражданским

законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц

без гражданства и иностранных юридических лиц.

Верховный Суд РФ решением от 19 апреля 2000 г. № ГКПИ 00-133 заявление

удовлетворил по следующим основаниям.

Признается, что наследник принял наследство, когда он фактиче­ски вступил во

владение наследственным имуществом или когда он по­дал нотариальному органу

по месту открытия наследства заявление о принятии наследства. При этом закон

устанавливает единый для всех порядок принятия наследства. Исходя из этого,

Верховным Судом РФ сделан вывод, что содержащееся в оспариваемом нормативном

акте указание на то, что иностранный гражданин считается принявшим

на­следство, если он в течение шестимесячного срока обратился к адвока­там

Инюрколлегии с просьбой об оказании юридической помощи, не соответствует

действующему законодательству. Судом подчеркнуто, что специализированная

коллегия адвокатов «Инюрколлегия» является добровольным объединением лиц,

занимающихся адвокатской деятель­ностью, имеющих своей задачей оказание

юридической помощи по делам с иностранным элементом, и действующее

законодательство (поло­жение «Об адвокатуре РСФСР», утвержденное Законом

РСФСР от 20 ноября 1980 г., а также Основы законодательства РФ о нотариате)

не наделило коллегии адвокатов полномочиями нотариальных органов.

В связи с изложенным Верховный Суд РФ признал недействитель­ной фразу «или

обратиться к адвокатам Инюрколлегии с просьбой об оказании юридической

помощи» в абз. 3 п. 5.1 названных инструктив­ных указаний.

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается

по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована

нотариусом или должностным лицом, уполномочен­ным совершать нотариальные

действия (должностным лицом органа ме­стного самоуправления или консульского

учреждения). Приравниваются к нотариально засвидетельствованным (п. 1 ст.

1153, п. 3 ст. 185 ГК РФ):

подписи военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях,

санаториях и других военно-лечебных учреждениях, под­линность которых

засвидетельствована начальником такого учреждения, его заместителем по

медицинской части, старшим или дежурным врачом;

подписи военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений,

учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотари­альных контор и других

органов, совершающих нотариальные действия, также подписи рабочих и служащих,

членов их семей и членов семей во­еннослужащих, подлинность которых

засвидетельствована командиром (начальником) этих части, соединения,

учреждения или заведения;

подписи лиц, находящихся в местах лишения свободы, подлин­ность которых

засвидетельствована начальником соответствующего места лишения свободы;

подписи совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях

социальной защиты населения, подлинность которых засви­детельствована

администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем)

соответствующего органа социальной защиты населения.

В случае личной явки наследника к нотариусу нотариального свидетельствования

подлинности его подписи не требуется. В этом случае нотариус устанавливает

личность наследника и сам проверяет подлинность его подписи, о чем делает

отметку на заявлении с указанием наименования документа, удостоверяющего

личность, и реквизитов этого документа.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11